Дипломная работа на тему "Принятие наследства и ответственность по долгам наследодателя как его правовое последствие"

ГлавнаяГосударство и право → Принятие наследства и ответственность по долгам наследодателя как его правовое последствие




Не нашли то, что вам нужно?
Посмотрите вашу тему в базе готовых дипломных и курсовых работ:

(Результаты откроются в новом окне)

Текст дипломной работы "Принятие наследства и ответственность по долгам наследодателя как его правовое последствие":


Государственное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

«российская правовая академия

Министерства юстиции российской федерации»

(калужский филиал)

Юридический факультет

Кафедра гражданско-правовых дисциплин

Выпускная квалификационная работа:

Принятие наследства и ответственность по долгам наследодателя как его правовое последствие

Калуга 2010

Оглавление

Введение 1. Понят ие и способы принятия наследства 1.1 Сущность принятия наследства 1.2 Способы и сроки принятия наследства 2. Долги наследодателя и ответственность по ним как последствие принятия наследства 2.1 Долги наследодателя в составе наследства 2.2 Принципы ответственности по долгам наследодателя Заключение Библиографический список
Введение

Актуальность изучения вопросов принятия наследства связана с тем, что произошедшие в нашем обществе изменения в социально-экономической и политической сфере, утверждение института частной собственности, предопределили развитие законодательства о наследовании.

Следует признать, что всегда и во все времена людей интересовали вопросы о юридической судьбе принадлежащей им собственности после их смерти, а также - о получении имущества в наследство. Каждый человек рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда ему в силу закона или завещания, необходимо наследовать имущество, т. е. становиться наследником, и единожды – с неизбежностью становиться наследодателем.

Заказать написание дипломной - rosdiplomnaya.com

Уникальный банк готовых оригинальных дипломных проектов предлагает вам написать любые работы по нужной вам теме. Высококлассное написание дипломных проектов по индивидуальным требованиям в Туле и в других городах РФ.

Наследственное право – одна из сложнейших отраслей российского права. Знание некоторых норм наследственного права, в частности касающихся принятия наследства, способов принятия наследства, сроков принятия наследства помогут Вам избежать многих проблем, а также разрешить проблемы, которые возникли, например, в виду не обращения к нотариусу с заявлением о принятии наследства в установленный законом 6-месячный срок для принятия наследства.

Наследственные правоотношения регулируются частью третьей Гражданского кодекса РФ, вступившей в силу 1 марта 2002г., в которую включен раздел «Наследственное право».

Право на наследство (право наследования) возникает у наследников независимо от их воли на основании юридических фактов, с которыми связано открытие наследства и фактов, с которыми связано призвание определенных лиц к наследованию либо по завещанию, либо по закону. Субъективное право наследования выражается в возможности принять наследство или отказаться от наследства.

Завершением развития наследственного правоотношения является момент, когда наследник становится субъектом тех прав и обязанностей, которые имел наследодатель, что именуется "принятием наследства".

Приобретение наследства представляет собой осознанный акт поведения каждого в отдельности наследника, в результате которого наследник замещает наследодателя во всей совокупности имущественных прав и обязанностей, участником которых при жизни был наследодатель.

Приобретение наследства выступает как нормативно установленная юридическая процедура. Для приобретения наследства оно должно быть принято наследником. Исключение сделано только для выморочного имущества; для приобретения такого имущества принятия наследства не требуется.

Для приобретения наследства наследник должен его принять. Это необходимо понимать не как обязанность наследников, которая лишает их права выбора, а как необходимое условие «замены» наследодателя наследниками. Так как свобода принятия наследства наследниками является принципом наследственного правопреемства.

Объект данной работы представляет собой правоотношения, возникающие в связи с принятием наследства.

Предмет работы – нормы ГК РФ, регламентирующие порядок, основания, способы и сроки принятия наследства, а также проблемы реализация указанных институтов в судебной практике.

Цель работы – анализ современных теоретических источников о понятии института «принятия наследства», а также анализ норм ГК РФ и судебной практики о принятии наследства.

Задачи работы.

1.  Дать понятие и общую характеристику института принятия в российском гражданском праве.

2.  Проанализировать нормативно - правовое регулирование процедуры принятия наследства.

3.  Исследовать нормы ГК РФ о сроках и способах принятия наследства.

4.  Рассмотреть и проанализировать правовые аспекты ответственности наследника по долгам наследодателя.

Методология работы включает в себя общеправовые методы: исторический метод, формально-юридический метод, метод сравнительного исследования, анализ и синтез законодательства и практики.

База источников работы включает в себя современные теоретические исследования о принятии наследства, комментарии законодательства, публикации правоведов в юридической периодической печати. В связи с этим можно выделить таких авторов как: Антимонов Б. С., Арунов В. Н., Бегичев А. В. , Борисов А. Б., Власов Ю. Н., Горленко С. А., Граве К. А., Гуев А. Н., Лапач В. А., Матинян К. А., Сватеева О. И., Серебровский В. И., Телюкина М. В., Щелокова Е. и др.

1. Понят ие и способы принятия наследства 1.1  Сущность принятия наследства

В пункте 2 статьи 1110 ГК РФ устанавливается, что наследование регулируется ГК РФ и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, - иными нормативными актами.

Наследственное право - институт гражданского права. Поэтому основная масса законодательных и иных нормативных актов, регламентирующих наследование, является источниками гражданского права. Вместе с тем отдельные положения о наследовании содержатся в нормах иных отраслей права: финансового, земельного и др.

Общими основаниями наследования являются наследование по закону и завещанию. Наследование по завещанию не получило достаточно широкого распространения в нашей стране. Это обстоятельство обусловлено целым рядом причин, среди которых можно выделить правовую безграмотность, нежелание думать о завтрашнем дне, а также причины психологического порядка. Так, некоторые люди считают, что составление завещания приблизит их смерть. Следует отметить, что подобное явление, хотя и в меньшей степени присутствует и в тех странах, которые мы обычно называем развитыми. Завещание составляется на случай смерти и вступает в действие с момента открытия наследства, когда уже нет в живых самого наследодателя. Оно представляет собой выражение воли завещателя, которая непосредственно связана с его личностью. Чтобы обеспечить выражение подлинной воли наследодателя закон требует определенной формы завещания. Завещание направлено на достижение определенных правовых последствий, которые заключаются в переходе имущественных и некоторых неимущественных прав от умершего гражданина к другим лицам. Однако само по себе таких последствий оно породить не может.

Необходимо наличие дополнительных юридических фактов: открытие наследства и принятие наследником наследства. Институт "принятие наследства" (традиционный для отечественного наследственного права) не совпадает по своему содержанию с институтом "приобретение наследства". Последний шире по своему содержанию, ибо включает в свой состав как принятие наследства, так и переход в порядке наследования по закону выморочного имущества в собственность Российской Федерации, а также сводится не только к мероприятиям, связанным с собственно принятием наследства, но и охватывает отношения:

-   по отказу от наследства;

-   связанные с отказом от завещательного отказа;

-   по оформлению свидетельства о праве на наследование;

-   по охране наследства, хотя и относящиеся к переходу имущества в порядке наследования, но не возникающие собственно в процессе принятия наследства.

Основные положения о приобретении наследства установлены в ст. 1152 ГК РФ. Приобретение наследства - это переход наследственной массы наследодателя к наследнику. Круг наследников, порядок, сроки принятия наследства и состав наследственного имущества определяются законодательством, действующим на день открытия наследства. Необходимым условием приобретения наследства является принятие его наследником, исключение в этом отношении представляет собой переход выморочного имущества в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

Согласно ст. 1151 ГК РФ выморочным имущество умершего считается в случае, если:

-   отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию;

-   никто из наследников не имеет права наследовать;

-   все наследники отстранены от наследования;

-   никто из наследников не принял наследства;

-   все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника.

Нормы ГК РФ императивно устанавливают, что по общему правилу для приобретения наследства как единого целого, состоящего из вещей, иного имущества, а также имущественных прав и обязанностей, наследство должно быть принято наследником. Иначе говоря, последний должен:

а) ясно и однозначно изъявить волю на то, что он приобретет наследство (и в части прав, и в части вещей, и в части обязанностей);

б) принять наследство одним из способов, предусмотренных в ст.1153 ГК РФ;

в) принять наследство в сроки, установленные законом.

Лишь при переходе выморочного имущества в собственность Российской Федерации акта принятия наследства не требуется: считается, что Российская Федерация приобрела наследство в силу ст.1151 ГК РФ. В практике возник вопрос: можно ли говорить о приобретении наследства, о принятии наследства в случаях, когда выморочное имущество передается, например, субъекту Российской Федерации в связи с федеральным законом? Нет, в этом случае происходит не приобретение наследства, а переход права собственности на имущество от одного субъекта (т. е. Российской Федерации) к другому (в данном случае субъекту Российской Федерации). Однако сама Российская Федерация именно приобрела наследство.

Характеризуя правила п.2 ст.1152 ГК РФ, нужно учитывать следующее:

1) «наследник может принять как наследство в целом, так и его часть. Если наследник принял хотя бы часть наследства, то считается, что он принял все причитающееся ему наследство, из чего бы оно ни состояло (т. е. и права, и обязанности, и вещи, и иное имущество) и где бы оно ни находилось»;

2) наследник может быть призван к наследованию одновременно по ряду оснований;

а) по завещанию и по закону;

б) по завещанию и в порядке наследственной трансмиссии;

в) в результате открытия наследства.

Принятие наследства представляет собой волевой и осознанный акт наследника по закону или завещанию, в результате которого он замещает наследодателя во всей совокупности имущественных прав и обязанностей, иных имущественных состояний, участником которых при жизни был наследодатель. Принятием наследства обеспечивается достижение результата наследования, т. е. переход к наследникам всей наследственной массы.

Принятие наследства является правовым средством, используемым в этом процессе и предназначенным для приобретения наследства, поэтому как правомочие оно входит в состав субъективного наследственного права наследования, а как фактический акт является сделкой, т. е. действием, порождающим правовые последствия.

Принятие наследства - это волевой акт, в котором находит свое выражение желание наследника. Он является и может быть только односторонним актом, поскольку представляет собою выражение воли только одного лица - наследника, поэтому не требует участия или согласия других лиц и не обращен к кому-либо конкретно. Однако этот акт влечет за собой ряд правовых последствий в отношении как самого наследника, так и иных лиц (других наследников, кредиторов наследодателя и др.).

Принятие наследства - это добровольный акт, поэтому никто не может, не изъявив своего согласия, считаться принявшим наследство. Содержание акта принятия наследства сводится к закрепленной за наследником альтернативной возможности принять наследство или отказаться от него.

Принятие как односторонняя сделка является волеизъявлением. Волеизъявление это направлено на приобретение наследства в целом, а не на отдельные имущественные права, принадлежавшие наследодателю.

Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось (абзац 1 п. 2 ст. 1152 ГК РФ).

В силу принятия наследник вступает в права наследодателя и на такое имущество, которое не находится в месте открытия наследства, а может быть, и вообще еще не обнаружено. Наследник, принимающий наследство, тем самым как бы объявляет ко всеобщему сведению, что он желает стать преемником во всем имуществе наследодателя. И если в отдельных случаях наследник фактически ограничивается наличием других наследников, то все же акт принятия наследства имеет в виду все наследственное имущество, а не направлен на те или иные доли этого имущества либо на те или иные отдельные предметы, входящие в его состав. Поэтому принятие наследства недробимо. Если наследник все же изъявит намерение принять только часть наследства, то такое принятие должно рассматриваться как принятие всего наследства.

Наследник, принимая наследство, может стать обладателем лишь определенной части наследства, если он окажется не единственным наследником во всем наследстве. В момент принятия наследства наследник выражает намерение принять наследство как согласие с наследованием в той части, какая будет ему причитаться в зависимости от итогов правопреемства, обусловленных обстоятельствами, влияющими на долю участия наследника в наследовании: непринятием кем-то наследства, отказом от наследства, принятием наследства всеми призванными наследниками и др.

В абзаце 2 п. 2 ст. 1152 ГК РФ содержится законодательная новелла, что при призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию, закону или в порядке наследственной трансмиссии и т. п.) он может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

Подобного положения в ранее действовавшем законодательстве не существовало. Однако приведенная формулировка закона однозначно не может быть признана корректной. Уже само по себе введенное указанной нормой понятие множественности оснований наследования противоречит ст. 1111 ГК РФ, которой установлено только два основания наследовании: по завещанию и по закону. Данный перечень является исчерпывающим, никаких иных оснований наследования не существует. Например, не допускается наследование по договору; не может быть учтено при оформлении наследственных прав намерение наследодателя передать наследнику имущество, если последний документ не может быть признан завещанием, и т. п.

Подобная конструкция данной нормы нередко приводит к спорам в нотариальной и судебной практике, когда наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, изъявляет нотариусу желание отказаться от наследования по закону на имущество, оставшееся незавещанным, но при этом принять наследство в порядке ст. 1149 ГК РФ и, таким образом, получить в качестве обязательной доли часть завещанного имущества, полагая, что наследование по закону и наследование обязательной доли - разные основания наследования. Это возникает в случаях, когда незавещанным остается имущество, не представляющее особой ценности, неликвидное и т. п. Согласившись с фактом существования множественности оснований наследования, следует признать правомерность изложенной позиции. Однако с этим невозможно согласиться хотя бы потому, что предложенный порядок оформления наследственных прав противоречил бы самой ст. 1149 ГК РФ, согласно которой право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется в первую очередь из оставшейся части наследственного имущества.

Наследование в порядке ст. 1149 ГК РФ является наследованием по закону, поэтому наследник, принимающий наследство в виде обязательной доли, не может отказаться от наследования по закону имущества, оставшегося незавещанным.

Принятие безусловно и безоговорочно. Принятие наследства под условием или с оговорками не допускается (абзац 3 п. 2 ст. 1152 ГК РФ). Например, нельзя принять одну часть наследства, а от другой отказаться (за исключением призвания наследника к наследованию по разным основаниям); нельзя принять наследство, но не принять на себя долги наследодателя и т. п.

Принимая наследство, наследник может не знать о конкретном составе наследственного имущества, размере долговых обязанностей наследодателя, других имеющихся наследниках, принятии ими наследства, месте его нахождения и других обстоятельствах, которые потребуют от наследника определенных усилий и затрат для управления имуществом, осуществления права собственности, исполнения обязательств. Однако и в этом случае наследник не вправе выдвигать каких-либо условий и делать какие-то оговорки относительно принятия наследства.

Принятие наследства должно осуществляться каждым наследником в отдельности, поскольку право на наследство является субъективным гражданским правом каждого наследника в отдельности и осуществляется каждым из них самостоятельно, по своему усмотрению, в том числе путем принятия наследства. Принятие наследства выражает волю и намерение исключительно того наследника, которому принадлежит право на наследство. Поэтому принятие наследства одним наследником не может быть распространено на других наследников (п. 3 ст. 1152 ГК РФ). Это правило находит свое продолжение в других правилах, в соответствии с которыми наследник признается пропустившим срок для принятия наследства, даже если другие наследники приняли наследство, и может принять наследство по истечении установленного срока, однако лишь с согласия остальных наследников, принявших наследство (п. 2 ст. 1155 ГК РФ).

«Принятие наследства и отказ от наследства - односторонние сделки, совершаемые наследниками. Причем и принятие, и отказ от наследства действуют с обратной силой во времени». Это значит, что принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследование имущества, когда такое право подлежит государственной регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК).

1.2 Способы и сроки принятия наследства

Для того чтобы право на принятие наследства было осуществимо на подготовительном этапе, необходимо наличие ряда условий: соответствующие нормы права, в которых заложены определенные возможности осуществления этого права, правосубъектность гражданина. Это статичный этап, стадия состояния.

Для наступления следующей стадии - формирования субъективного права - необходимы действия, юридические факты, которые персонифицируют потенциальную возможность, заложенную в объективном праве, то есть действия, которые индивидуализируют эту возможность по отношению к конкретному лицу. Субъективное право на принятие наследства формируется внесением конкретного лица в состав наследников по завещанию, то есть совершение односторонней сделки наследодателем в данном случае является решающим юридическим фактом в формировании права на принятие наследства. На данном этапе осуществляется секундарное право наследодателя на составление завещания.

Момент возникновения данного субъективного права совпадает с установлением смерти наследодателя, объявления судом безвестно отсутствующего гражданина умершим или установления судом факта смерти наследодателя.

Субъективное право на принятие наследства по закону возникает в момент открытия наследства, в момент установления факта смерти наследодателя, обнародования завещания, определения круга наследников, призываемых к наследованию, установления долей наследства. Оно формируется наличием соответствующей родственной или установленной законом соответствующей связи (отношения свойства), а также решающим юридическим фактом (смертью наследодателя, объявлением суда безвестно отсутствующего гражданина умершим или установлением судом факта смерти наследодателя).

Таким образом, стадия формирования права носит объективный характер, поскольку в этот период действуют внешние по отношению к субъекту факторы. Составление завещания - односторонняя сделка, которую совершает наследодатель, ответного, встречного волеизъявления для ее совершения не требуется. При наследовании по закону и по завещанию право также формируется вне зависимости от волеизъявления будущего правообладателя.

Следующей стадией, а в узком смысле первой собственно реализационной, является так называемая стадия установления права. На этом этапе происходит осознание самим правообладателем имеющихся у него возможностей принять наследство либо отказаться от него. Это ключевая стадия в любом механизме осуществления гражданских прав. С этого момента наследник уясняет содержание данного права и осознает несколько возможностей реализации права.

Решающим движущим стимулом для формирования очередного этапа реализации является волеизъявление правообладателя, то есть волеизъявление участника является необходимой системной связью между стадиями установления права и процедурной реализацией данного права. Здесь наиболее явно прослеживается действие принципа диспозитивности: от того, какое решение примет субъект, зависит содержание следующего этапа осуществления - процедур и иных юридически значимых действий правообладателя.

Если правообладатель принимает решение принять наследство, то следующая стадия механизма реализации будет представлять собой процедуру подачи по месту открытия наследства нотариусу либо уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства (ст. 1153 ГК РФ). Следует отметить, что для реализации этого права необходимо наличие нескольких процедур: подача заявления о принятии наследства, рассмотрение этого заявления соответствующими должностными лицами и непосредственно процедура выдачи свидетельства о праве на наследство.

Далее на стадии фактического и юридического осуществления права происходит принятие решения компетентного органа, должностного лица об официальном признании субъекта наследником и выдача наследнику свидетельства о праве на наследство.

В момент получения соответствующего документа правообладатель юридически реализует свое право на принятие наследства. Действительным, реальным осуществлением данного права является факт использования имущества наследодателя. Это стадия фактической и юридической реализации права на принятие наследства.

Впоследствии в зависимости от того, что наследуется, возникает либо право собственности (иное вещное право), либо личное неимущественное право (например, право на опубликование произведения), либо обязательственное право или обязательство и в действие вступают соответствующие механизмы осуществления уже вновь возникших прав.

Если наследник, не совершая никаких юридических процедур, совершает действия, направленные на сохранение или целесообразное использование принадлежащих наследодателю вещей (например, наследник забрал вещи наследодателя, хотя в течение непродолжительного времени проживал в доме наследодателя или в его квартире и использовал его вещи), то после стадии установления субъективного права наступает стадия фактической реализации права, совмещающаяся с процедурной стадией (юридически значимые действия субъекта, направленные на реализацию данного права), то есть в данном случае юридически значимым является факт реального владения имуществом наследодателя.

Иной состав стадий механизма осуществления права на принятие наследства в случае нарушения этого права.

В случае спора возникает стадия защиты права, в течение которой суд решает вопрос о том, имело ли место принятие наследства. В результате происходит юридическая реализация права на принятие наследства, выраженная соответствующим решением суда, либо не происходит реализации данного права, если суд счел притязания иных лиц на принятие наследства справедливыми.

Но возможна и реализация данного права в форме фактического или юридического отказа от принятия наследства. То есть на этапе установления права субъект выбирает реализацию права в форме отказа от принятия наследства. В этом случае процедурная стадия реализации имеет иное содержание: либо наследник фактически не принимает наследство с помощью бездействия (непринятие в течение шести месяцев), либо совершает действия, которые прямо указывают на нежелание принять наследство (юридический отказ от принятия наследства). Юридический отказ от принятия наследства должен быть выражен в подаче в нотариальную контору или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления об отказе от наследства (ст. 1159 ГК РФ).

Таким образом, в механизме реализации субъективного права, в том числе на принятие наследства, следует различать следующие стадии:

1) стадия предпосылок;

2) стадия формирования субъективного права;

3) стадия осознания субъектом своего права и его уяснение (понимание);

4) процедурная (юридическая) стадия реализации субъективного права;

5) стадия юридического и фактического осуществления права, т. е. получения материального или нематериального блага от реализации права;

6) факультативный элемент - стадия защиты нарушенного права (механизм защиты права).

Наиболее распространенным и надежным с точки зрения удостоверения прав наследника способом вступления в наследство является подача наследником нотариусу или иному уполномоченному законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу (например, консулу в соответствии со ст. 45 действующего в настоящее время Консульского устава СССР, утв. Указом Президиума Верховного Совета СССР 25 июня 1976 г.) заявления о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Такое заявление подается нотариусу или иному должностному лицу по месту открытия наследства (п. 1 ст. 1153 ГК РФ). Оно может быть подано наследником нотариусу или иному уполномоченному должностному лицу лично, или передано другим лицом, или переслано по почте. В последних двух случаях подпись наследника должна быть надлежащим образом засвидетельствована. Представляется, что при передаче заявления о принятии наследства другим лицом его полномочия на передачу такого заявления должны быть подтверждены в выданной наследником доверенности (обратим внимание, что речь идет о полномочии другого лица именно на передачу заявления в порядке ч. 2 п. 1 ст. 1153 ГК РФ, о непринятии наследства от имени наследника в соответствии с ч. 3 п. 1 ст. 1153 ГК РФ).

В соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 1153 и п. 3 ст. 185 ГК РФ подпись наследника на заявлении о принятии наследства может быть засвидетельствована нотариусом или иным должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия. Кроме того, подписи военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, могут быть засвидетельствованы начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части, старшим или дежурным врачом; подписи военнослужащих могут быть засвидетельствованы командиром соответствующей части или соединения; подписи лиц, находящихся в местах лишения свободы, могут быть засвидетельствованы начальником соответствующего места лишения свободы; подписи совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты населения, могут быть засвидетельствованы администрацией этого учреждения или руководителем соответствующего органа социальной защиты населения, а также его заместителем.

На заявлении наследника о принятии наследства, принимаемом нотариусом, проставляется дата его получения, заверенная подписью нотариуса (ст.62 Основ законодательства о нотариате, п.23 Приказа Минюста РФ от 15 марта 2000 г. № 91 "Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации"); которое подается либо лично заявителем, либо передается другим лицом, либо пересылается по почте. При этом нужно учесть, что:

- если наследник лично явился в нотариальную контору по месту открытия наследства и подал заявление, нотариус устанавливает личность наследника, о чем делает отметку на заявлении, на котором также указываются сведения о наследнике;

- если заявление передается другим лицом или пересылается по почте, то подпись наследника на нем должна быть засвидетельствована нотариусом (должностным лицом органа исполнительной власти, совершающим нотариальные действия, должностным лицом консульского учреждения) либо лицом, которое вправе удостоверить доверенности. В противном случае наследнику предлагается выслать надлежаще оформленное заявление либо лично явиться в нотариальную контору (к соответствующему должностному лицу) и подать заявление (п.23 Приказа от 15 марта 2000 г. № 91 "Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации"). При отказе лично явиться (либо надлежащим образом оформить заявление) считается, что заявление не подано.

Наследник вправе вступить в наследство и через представителя. В этом случае:

а) представитель должен быть уполномочен доверенностью, оформленной в соответствии со ст.185 ГК РФ;

б) в доверенности должно быть специально предусмотрено, что представитель вправе принять наследство от имени наследника;

в) законные представители наследника (например, родители несовершеннолетнего) могут принять наследство от его имени и без доверенности.

Такая доверенность может быть удостоверена только нотариусом или иным должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия. Законным представителям (например, родителям или опекунам малолетнего) доверенность для принятия наследства не требуется, они предъявляют в подтверждение своих полномочий соответствующий документ (свидетельство о рождении ребенка или решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна).

Второй способ вступления в наследство заключается в совершении действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства. Перечень таких действий, приведенный в п. 2 ст. 1153 ГК РФ, является открытым и может быть дополнен любыми иными правомерными фактическими действиями, способными создать презумпцию наличия у наследника намерения принять наследство путем совершения таких действий. Сказанное означает, что если наследник, например, оплатил за свой счет долги наследодателя, то предполагается, что он сделал это не из альтруистических побуждений, а имея целью выразить, таким образом, свою волю к принятию наследства. Однако эта презумпция может быть опровергнута, при этом бремя ее опровержения возлагается на заинтересованное в этом лицо.

Предусмотренный в п. 2 ст. 1153 ГК РФ способ принятия наследства фактическими действиями не исключает впоследствии обращения наследника к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство. При отсутствии у наследника достаточных для нотариуса доказательств принятия наследства фактическими действиями, факт принятия наследства может быть установлен судом в порядке рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение (ст. 247 ГПК РФ).

По общему правилу следует исходить из того, что наследник (совершивший действия, указанные в п.2 ст.1153 ГК РФ) принял наследство. Лишь если будет доказано обратное (в т. ч. и в судебном порядке, например, по заявлению заинтересованных лиц), фактическое принятие наследства не будет считаться совершенным.

О том, что наследник фактически принял наследство, должны свидетельствовать совершенные им действия: само по себе намерение их совершить не означает, что наследство принято. Перечень таких действий указан в п.2 ст.1153 ГК РФ неисчерпывающим образом: могут иметь место и другие реально совершенные действия наследника. Главное, чтобы из их характера было видно, что наследство принято.

Безусловно, наследник считается принявшим наследство, если он:

1) вступил во владение или управление наследственным имуществом (например, вселился в жилой дом, приступил к эксплуатации транспортного средства, передал акции депозитарию);

2) принял меры по сохранению наследственного имущества (например, нанял охранников, принял меры против притязаний на наследственное имущество со стороны третьих лиц);

3) оплатил за свой счет (но не за счет наследства) долги наследодателя. При этом не играет роли ни размер долгов, ни число кредиторов;

4) получил от третьих лиц денежные средства, причитавшиеся наследодателю (на момент открытия наследства). В практике возник вопрос: может ли наследник получить денежные средства, право на которые у наследодателя появилось после его смерти (например, если банк начислил ему проценты на вклад)? Да, правила ст.1153 ГК РФ этому не препятствуют.

Сроки вступления. Наследство может быть принято одним из способов, указанных в ст.1153 ГК РФ, в течение 6 календарных месяцев.

Отсчет упомянутого срока исчисляется со следующего дня после даты открытия наследства. День открытия наследства (упомянутый в ст.1154 ГК РФ) определяется по правилам ст.1114 ГК РФ.

Если наследство открыто в день предполагаемой гибели гражданина-наследодателя, то оно может быть принято в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда, которым гражданин объявлен умершим. При этом нужно учесть, что в соответствии с п.1 ст.1114 ГК РФ при объявлении гражданина умершим днем открытия наследства считается:

- либо день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим;

- либо день смерти, указанный в решении суда. Дело в том, что в соответствии с п.3 ст.45 ГК РФ в случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели, о чем указывает в решении суда. В связи с изложенным выше возникает вопрос: нет ли противоречий между правилами ст.45, 1114 ГК РФ, с одной стороны, и правилами п.1 ст.1154 ГК РФ с другой? Безусловно, определенное противоречие налицо. Почему-то в п.1 ст.1154 ГК РФ законодатель говорит о том, что в случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда (в то время как и ст.45 ГК РФ и ст.1114 ГК РФ предписывают в этих случаях исходить из дня смерти, указанного в решении суда).

Впредь до устранения отмеченного несоответствия необходимо руководствоваться правилами ст.1154 ГК РФ: они имеют характер специальных, а правила ст.45 и 1114 ГК РФ характер общих.

Специфика правил п.2 ст.1154 ГК РФ состоит в том, что они подлежат применению лишь постольку, поскольку право наследования возникло вследствие того, что:

а) наследник (который должен был получить наследство по завещанию или по закону) отказался (в соответствии с правилами ст.1157-1159 ГК РФ) от наследства;

б) упомянутый наследник был отстранен от наследства по основаниям, предусмотренным в ст.1117 ГК РФ. Дело в том, что в ст.1117 ГК РФ речь идет не только об отстранении от наследства, но и о случаях, когда наследник не может наследовать ни по закону, ни по завещанию (например, если он своими умышленными противоправными действиями способствовал призванию себя к наследству). Отстранить от наследства гражданина может лишь суд (по требованию заинтересованных лиц, если наследник злостно уклонялся от выполнения лежащих на нем в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя,). В связи с этим неясно, имел ли законодатель (в п.2 ст.1154 ГК РФ) в виду всех недостойных наследников или только отстраненного от наследства.

Лица, призываемые к наследству, при отказе (отстранении) наследника:

а) вправе принять наследство в общеустановленном порядке (предусмотренном ст.1153 ГК РФ);

б) могут принять наследство в течение шести месяцев, исчисляемых со следующего дня после дня возникновения у такого лица права наследования (например, дня вступления в законную силу решения суда об отстранении первоначального наследника).

Правила п.2 ст.1154 ГК РФ распространяются на лиц, которые вправе наследовать лишь в случае непринятия наследства другим наследником. Последний может:

а) отказаться от наследства (в соответствии с правилами ст.1157-1159 ГК РФ);

б) фактически не принять наследство;

Лицо, у которого возникло право наследования, может принять наследство:

а) одним из способов, предусмотренных в ст.1153 ГК РФ;

б) в течение трех календарных месяцев отсчет которых начинается со следующего дня после окончания 6-месячного срока, установленного в п.1 ст.1154 ГК РФ.

В связи с тем, что в п.3 ст.1154 ГК РФ речь идет только о случаях непринятия наследства другим наследником, распространяются ли правила этого пункта и на случаи отстранения наследника от наследства? По-видимому, законодатель именно это и имел в виду. Однако необходимо исходить из буквального текста п.3 ст.1154 ГК РФ, а в них речь идет только о случаях именно непринятия наследства самим наследником, а не о случаях его отстранения. Поэтому невозможно дать на этот вопрос положительный ответ.

К лицам, для которых право наследования возникает лишь в случае непринятия наследства другим наследником, в частности, относятся:

а) наследники второй очереди (например, полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя). Дело в том, что они призываются к наследованию по закону при отсутствии наследников первой очереди или при непринятии ими наследуемого имущества.

б) наследники третьей - восьмой очереди при наследовании по закону: дело в том, что и эти наследники призываются к наследованию, в частности, при непринятии наследства наследниками предыдущих очередей;

в) так называемые подназначенные наследники, если завещатель их подназначил;

г) лица, призванные к наследству при так называемом приращении наследственных долей.

По общему правилу заявление необходимо подавать нотариусу государственной нотариальной конторы. Дело в том, что систематическое толкование ст.35, 38 ОЗН показывает, что именно нотариусы государственной нотариальной конторы вправе выдавать свидетельства о праве на наследство: к ним же следует обращаться и с заявлением о принятии наследства либо о выдаче такого свидетельства.

Необходимо обратить внимание на то, что Верховный Суд РФ разъяснил:

- поскольку закон устанавливает 6-месячный срок для принятия наследства, судам следует при рассмотрении дел о наследовании применительно к п.4 ст.214 ГПК РФ приостанавливать производство до истечения этого срока;

- что под фактическим вступлением во владение наследственным имуществом, подтверждающим принятие имущества, понимаются любые действия наследника по управлению, распоряжению и пользованию этим имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии или уплата налогов, страховых взносов, других платежей, взимание квартплаты с жильцов и т. п. При этом следует иметь в виду, что указанные действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другим лицом в течение 6 месяцев со дня открытия наследства.

Предусмотренный в п. 1 ст. 1155 ГК РФ шестимесячный срок для обращения в суд является сокращенным сроком исковой давности, поскольку посредством такого обращения наследник защищает свое, оспариваемое другими наследниками, право на принятие наследства.

Принятие наследства по истечении установленного срока

Правила п.1 ст.1155 ГК РФ охватывают случаи, когда был пропущен установленный в ст.1154 ГК РФ срок для принятия наследства. В соответствии с ними упомянутый срок восстанавливается:

а) исходя из заявления лица, пропустившего срок, в суд по месту открытия наследства. Такое заявление вправе подать лица:

- которые относятся как к наследникам по закону, так и к наследникам по завещанию, и которые пропустили общий 6-месячный срок, предусмотренный в п.1 ст.1154 ГК РФ;

- право наследования которых возникло вследствие отказа другого наследника от наследства (либо вследствие его отстранения от наследства судом), если такой наследник пропустил 6-месячный срок со дня возникновения у него права наследования, предусмотренный в п.2 ст.1154 ГК РФ;

- для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, если они пропустили 3-месячный срок, предусмотренный в п.3 ст.1154 ГК РФ;

б) лишь по решению суда. Суд рассматривает заявление о восстановлении срока в порядке искового производства;

Суд может восстановить срок принятия наследства, если наследник:

а) не знал и (по конкретным обстоятельствам дела) не должен был знать (например, жил в другом городе, не поддерживал отношений с родственниками) об открытии наследства. При этом, пока не доказано обратное, лицо считается "не знавшим": в данном случае действуют общие правила ст.10 ГК РФ (о том, что в случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от добросовестности лица, они предполагаются);

б) пропустил этот срок по уважительным причинам. Перечень таких причин разнообразен (например, наследник болел длительное время, выполнял особое задание Правительства РФ за рубежом);

в) подает в суд заявление о восстановлении срока в течение 6 месяцев после отпадения причины пропуска срока. Факт отпадения причины заявитель должен доказать любыми средствами, предусмотренными в ст.49-78 ГПК РФ.

ГК РФ исходит из того, что в судебном порядке признается и само принятие наследства судом (это новелла, т. к. в ст.547 ГК РСФСР 1964 "Продление срока для принятия наследства" такой нормы не было). При этом суд: а) определяет доли всех наследников в наследственном имуществе. Суд, безусловно, связан:

- либо волей завещателя (при наследовании по завещанию);

- либо правилами ст.1141-1150 ГК РФ (при наследовании по закону);

б) при необходимости определяет меры по защите прав нового наследника, указанные в п.3 ст.1155 ГК РФ. Принятие этих мер должно быть мотивировано, а в резолютивной части решения необходимо указать их конкретный характер и виды. Цель таких защитных мер одна - обеспечить такому наследнику получение причитающейся ему доли в наследстве;

Выданные ранее свидетельства о праве на наследство (если они уже были выданы ранее) должны признаваться судом недействительными (в т. ч. и дополнительные свидетельства.

Нормы ГК РФ содержат существенное изъятие из общих правил п.1 ст.1155 ГК РФ.

В соответствии с ними условиями для такого внесудебного принятия наследства являются:

а) наличие письменного согласия всех остальных наследников. Речь идет

о наследниках, которые уже приняли наследство в установленном порядке;

б) если хотя бы один из наследников не дает согласия то внесудебный порядок признания лица принявшим наследство не применяется;

Они также предусматривают, что письменное согласие:

а) может быть дано в присутствии нотариуса. В этом случае подлинность подписей лиц, давших письменное согласие, не требует нотариального засвидетельствования (п.23 Приказа № 91);

б) может быть дано и в отсутствие нотариуса (имеется в виду нотариус, которому подается письменное соглашение и заявление о принятии наследства). В этом случае подписи наследников, давших письменное согласие, должны быть засвидетельствованы нотариусом (или должностным лицом органа исполнительной власти, совершающим нотариальные действия, или должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации за рубежом). Такое письменное согласие может быть направлено нотариусу и по почте. Интересен вопрос: допускается ли использование при этом электронно-цифровой подписи? Федеральный закон от 10.01.2002 № 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" не предусматривает использование такой подписи в процессе принятия наследства и в наследственных правоотношениях. Не предусмотрено это и в ст.64 Основ законодательство о нотариате (а также в Инструкции от 19.03.96, Приказе № 91);

Если письменное согласие наследников дано, то это служит основанием:

а) для аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве наследства (оно выдается в соответствии со ст.1162 ГК РФ). По общему правилу оно аннулируется именно тем нотариусом, который его выдал. Лишь при невозможности этого (например, если нотариус, выдавший свидетельство, погиб) руководитель нотариальной конторы может поручить аннулирование ранее выданного свидетельства другому нотариусу;

б) для выдачи нового свидетельства о праве на наследство. И здесь нужно отметить, что по общему правилу новое свидетельство выдается тем нотариусом, который выдал предыдущее;

Если на основании свидетельства о праве на наследство к моменту составления и удостоверения письменного прошла государственная регистрация прав на недвижимость (в соответствии со ст.12-18 Закона о недвижимости), то постановление нотариуса об аннулировании свидетельства и новое свидетельство о праве на наследство являются:

а) основанием, чтобы внести соответствующие изменения в Единый реестр государственной регистрации. В данном случае необходимо руководствоваться непосредственно нормами ст.1155 ГК РФ, ибо они имеют приоритет.

Правила п.3 ст.1155 ГК РФ касаются случаев, когда наследник принял наследство не в соответствии со ст.1154 ГК РФ (т. е. в общеустановленные для принятия наследства сроки,), по правилам ст.1155 ГК РФ (т. е. либо в соответствии с решением суда, указанным в п.1 ст.1155 ГК РФ, либо в соответствии с письменным согласием, указанным в п.2 ст.1155 ГК РФ) и предусматривают, что такой наследник имеет право на получение причитающегося ему наследства в соответствии с нормами:

а) ст.1104 ГК РФ (о возврате наследнику другими наследниками неосновательного обогащения в натуре ст.1104 ГК РФ);

б) ст.1105 ГК РФ (о возмещении стоимости неосновательного обогащения; дело в том, что не всегда возможно вернуть наследнику имущество в натуре: в этом случае другие наследники обязаны возместить его стоимость, ст.1105 ГК РФ);

в) ст.1107 ГК РФ (о возмещении потерпевшему неполученных доходов: наследник вправе требовать от других наследников доходы, которые они получили или должны были извлечь. При этом на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты, предусмотренные в ст.395 ГК РФ, ст.395, 1107 ГК РФ);

г) ст.1108 ГК РФ (о возмещении наследникам (у которых ранее находилась часть имущества, подлежащая передаче новому наследнику) затрат на имущество, подлежащее возврату ст.1108 ГК РФ);

Дает наследнику указанное право (воспользоваться нормами ст. , 1105, 1107 и 1108 ГК РФ), если в письменном соглашении, заключенном между наследниками, не предусмотрено иное.

2. Долги наследодателя и ответственность по ним как последствие принятия наследства 2.1 Долги наследодателя в составе наследства

Гражданский кодекс сохранил ранее действовавшее положение о том, что каждый из наследников, принявших наследство, отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Вместе с тем на стадии обсуждения нового ГК ставился вопрос о возможности введения неограниченной ответственности наследника по долгам наследодателя. Обосновывалось это тем, что неограниченная ответственность наследника была известна еще в римском праве, применялась в дореволюционной России и в настоящее время используется в законодательстве континентальной Европы. Однако вполне можно согласиться с мнением, высказанным В. И. Серебровским, о том, что возложение на наследника неограниченной ответственности было бы явно несправедливым; ведь может получиться, что наследник в результате принятия наследства не только не приобретет какого-либо имущества, но потеряет лично ему принадлежащее. Неоправданным является и улучшение положения кредиторов наследодателя, которые в результате смерти своего должника (наследодателя) получают как бы дополнительное обеспечение.

В соответствии с действующим законодательством под долгом понимается любая имущественная обязанность в широком смысле этого слова. Так, долг включает в себя не только обязанность передать имущество, уплатить деньги, но и обязанность незаконного владельца вернуть вещь. В понятие долга может входить и такой долг, который является санкцией за неисполнение обязательства, причем первоначальное содержание этого обязательства не обязательно состояло в уплате какой-либо денежной суммы, а могло состоять в совершении каких-либо иных действий или воздержания от действий.

Как было отмечено в литературе, одни долги возникают в связи со смертью наследодателя, другие являются долгами самого наследодателя. К долгам, возникшим в связи со смертью наследодателя, можно отнести расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя, расходы по охране и управлению оставшимся после него имуществом, расходы, связанные с затратами на его похороны, расходы на содержание граждан, находившихся на иждивении наследодателя.

К долгам самого наследодателя относятся прежде всего долги, вытекающие из различных гражданско-правовых договоров (кредитного договора, договора займа, купли-продажи и т. д.). В то же время не переходят по наследству обязанности, имеющие строго личный характер (например, из договора поручения).

Следует отметить, что «…действующее законодательство не предусматривает какой-либо очередности кредиторов при удовлетворении долгов наследодателя. Между тем очевидно, что такую очередность необходимо ввести, поскольку вполне возможны ситуации, когда средств на оплату всех долгов наследодателя будет недостаточно».

Следует отметить, что правило об ограниченной ответственности по долгам наследодателя охраняет интересы не только наследников, но и кредиторов. При неограниченной ответственности по долгам наследодателя имущество наследодателя может слиться с имуществом наследника, и может возникнуть ситуация, когда имущество самого наследника обременено долгами. В этом случае речь может идти о конкуренции требований различных кредиторов, что осложняет положение кредиторов наследодателя.

Различают принятие наследства в результате открытия наследства и в результате наследственной трансмиссии. В соответствии с п. 2 ст. 1175 ГК наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии, отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам наследник, от которого к нему перешло право на принятие наследства.

Наследники отвечают по долгам наследодателя как солидарные должники. Это значит, что к каждому из них могут быть предъявлены требования кредиторов наследодателя в полном объеме. Однако каждый из них отвечает в пределах своей доли наследства. Те же правила действуют, если в качестве наследника выступает государство. Лица, отказавшиеся от наследства в установленном порядке, и отказополучатели, не являющиеся наследниками, не отвечают по долгам наследодателя.

Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования в пределах общего трехлетнего срока исковой давности (по ранее действовавшему законодательству этот срок был равен одному году). До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В этом случае рассмотрение иска приостанавливается до принятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества в порядке наследования к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию (п. 3 ст. 1175 ГК).

Претензии к наследникам должны предъявляться независимо от срока наступления соответствующих требований. В противном случае они могут утратить принадлежащие им права требования.

При предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой давности, установленный для соответствующих требований, не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению.

Долги наследодателя могут включать: долги, основанные на гражданско-правовых договорах, заключенных наследодателем при жизни (кредитный договор, договор займа и др.), включая долги наследодателя, обеспеченные залогом. По таким долгам отвечают наследники, к которым перешло в порядке наследования имущество, являющееся залогом. В случае если стоимость перешедшего к наследникам заложенного имущества недостаточна для покрытия претензий залогодержателя, к возмещению этих претензий, превышающих стоимость заложенного имущества, могут быть привлечены и другие наследники пропорционально доле перешедшего к ним наследственного имуществ при условии, что такие требования были предъявлены залогодержателем в течение срока исковой давности со дня открытия наследства.

К долгам наследодателя также относятся долги, возникшие вследствие причинения им вреда. В случае смерти гражданина, ответственного за причинение вреда, обязанность по его возмещению переходит на его наследников в пределах стоимости наследственного имущества.

Возникает вопрос о действительной стоимости наследственного имущества. Оценка действительной стоимости производится в соответствии с положениями Федерального закона от 29 июля 1998 г. "Об оценочной деятельности в РФ". Вместе с тем если речь идет о задолженности по налогам, то необходимо учитывать положения ст. 40 Налогового кодекса РФ. Принципы оценки содержатся также в п. 41 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами органов исполнительной власти, в соответствии с которым оценка предметов, входящих в наследственную массу, производится по примерным действующим розничным ценам (с учетом износа), а предметов, на которые нет розничных цен, - по заключению сведущих лиц.

В нотариальной и судебной практике возникает немало споров относительно определения долга наследодателя, по которому наследники привлекаются к ответственности, объема возлагаемых на них неблагоприятных последствий, а также порядка и очередности удовлетворения правопреемниками требований кредиторов наследодателя. К сожалению, в основном наследственном законе - части III Гражданского кодекса РФ, несмотря на детальное регулирование наследственных отношений, эти проблемы полного разрешения не получили. Сообразно этому перед нами стоит задача ответить на следующие основные вопросы:

1) по каким долгам наследодателя наследники несут ответственность;
 2) каков объем ответственности наследников;

3) в каком порядке и на каких условиях удовлетворяются требования кредиторов.

Определяя ответственность наследников, законодатель в ст. 1175 ГК РФ установил, что они отвечают по долгам наследодателя. Какое же содержание вкладывает законодатель в данное понятие?

К сожалению, легального определения долга ни в части III Гражданского кодекса РФ, ни в иных статьях данного кодифицированного акта не дано. Обращаясь к отдельным нормам гражданского законодательства и положениям цивилистической доктрины, можно сделать вывод, что данный термин используется неоднозначно, поэтому относится к цивилистическим омонимам.

Во-первых, традиционно под долгом подразумевается обязанность должника денежного характера, то есть обязанное действие уплатить определенную сумму денег. Например, в таком смысле термин "долг" используется в следующих случаях: в п. 1 ст. 809 ГК РФ речь идет об уплате заемщиком суммы долга (уплатить сумму, как известно, возможно только в деньгах); в п. 1 ст. 818 ГК РФ - о новации долга, возникшего из купли-продажи, аренды имущества или иного основания, в заемное обязательство (в этих двусторонних обязательствах одна сторона передает вещь, другая - деньги, а так как предметом займа выступают деньги, то, следовательно, новации в заемное обязательство подвергается денежный долг); в п. 2 ст. 831 ГК РФ - о сумме долга клиента, обеспеченной уступкой требования по договору финансирования под уступку денежного требования; в п. 1 ст. 916 ГК РФ - о сумме долга по залоговому свидетельству; в п. 2 ст. 1018 ГК РФ - об обращении взыскания по долгам учредителя управления на имущество, переданное им в доверительное управление, в случае его банкротства. Поскольку данные положения установлены специальными нормами, это определение долга - как обязанности уплатить известную сумму денег - следует признать узким.

Во-вторых, «…обращаясь к иным нормами Кодекса, можно заключить, что термин "долг" используется синонимично понятию обязательства (обязанности): в п. 2 ст. 561 ГК РФ речь идет о перечне всех долгов (обязательств), включаемых в состав предприятия при его продаже; в п. 1 ст. 656 ГК РФ - об уступке арендатору прав требования и переводе на него долгов при аренде предприятия; в ст. 203 ГК РФ - о перерыве течения срока исковой давности совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга; в п. 1 ст. 323 ГК РФ - о праве кредитора при солидарной обязанности должников требовать ее исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга; в ст. 415 ГК РФ "Прощение долга" - о том, что обязательство прекращается освобождением кредитором должника от лежащих на нем обязанностей, если это не нарушает прав других лиц в отношении имущества кредитора. Следовательно, в данных случаях долг - это действие должника в обязательственном правоотношении, которое он обязан выполнить (передать товар, выполнить работу, оказать услугу, а также и передать деньги), в том числе путем и бездействия (воздержаться от определенных действий)».

В-третьих, нередко категорию долга используют для обозначения действия обязанного лица и в иных, чем обязательственные, правоотношениях. Например, А. Бегичев пишет, что долг охватывает не только обязанности должника - передать имущество, уплатить деньги (например, по договору купли-продажи, займа, банковского кредита и т. п.), но и обязанность незаконного владельца вернуть вещь.

Какое же из трех значений имел в виду законодатель, устанавливая ответственность наследников? Разрешение этого вопроса требует обращения к одной старой цивилистической дилемме: входят ли долги наследодателя в состав наследства? Одни авторы категорично отрицали это, другие, наоборот, поддерживали и поддерживают сейчас. Не вступая с ними в полемику, однозначно можно утверждать только то, что авторы обеих точек зрения в подтверждение своего тезиса приводили аргументированные доказательства, которые в современном наследственном законодательстве утрачены. «С одной стороны, в Кодексе прямо закреплена универсальность наследственного правопреемства, что должно было привести к замене наследодателя во всех правах и обязанностях, в том числе долгах (п. 1 ст. 1110 ГК РФ), с другой - установлена ограниченная ответственность наследников по долгам наследодателя только в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества (п. 1 ст. 1175). Это явление условно можно назвать правовым алогизмом, которых в наследственном законодательстве можно насчитать немало. Отвечая же на наш вопрос, возможно предположить, что в рамках наследственного процесса термин "долг" следует использовать во втором значении, включая как обязанности передать известную сумму денег, так и обязанные действия по передаче вещей (товара), выполнению работ или оказанию услуг».

В качестве общего правила в ст. 1112 ГК РФ установлено, что не входят в состав наследства обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, а также обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими законами. Следовательно, ответственность наступает по долгам, которые не связаны с личностью наследодателя, а также если это прямо не запрещено ГК РФ или другими законами.

От долгов наследодателя следует отличать долги, которые не являются долгами наследодателей, но возникли в связи с их смертью. К ним относятся следующие:

А) расходы на достойные похороны наследодателя, включая необходимые расходы на оплату места погребения наследодателя. Несомненно, что "достойность" относится к оценочным понятиям, но сложно предположить, что она может стать предметом судебного разбирательства. Обычно необходимость тех или иных элементов похоронного церемониала определяется по соглашению близких к наследодателю лиц, но потенциальный наследник может проявить и самостоятельность при выборе, заказав, например, неразумное количество цветов, выбрав слоновую кость в качестве материала "деревянного ящика" либо оплатив место захоронения рядом с известным общественным деятелем на Ваганьковском кладбище по спекулятивной цене. Если будет установлено, что эти действия не являлись результатом соглашения наследников, явно необычны (то есть не предусмотрены обычаями), то расходы на "достойные" (в понимании такого лица) похороны наследодателя, включая необходимые расходы на оплату места погребения наследодателя, должны быть возложены исключительно на такого наследника, за счет его личного имущества;

Б) расходы на охрану наследства. Охрана наследственного имущества представляет собой комплекс осуществляемых в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов наследодателя или государства мер по обеспечению сохранности наследственного имущества с целью исключения возможности его порчи, уничтожения или расхищения. По заявлению одного или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного самоуправления, органа опеки и попечительства и других лиц охрану наследственного имущества организуют нотариусы или уполномоченные законом должностные лица, а охрану наследственного имущества непосредственно осуществляют исполнители завещаний (душеприказчики), хранители наследственного имущества, опекуны, попечители или доверительные управляющие. Сообразно этому к расходам, связанным с охраной наследственного имущества, относятся, во-первых, расходы, понесенные хранителем, доверительным управляющим, наследниками, опекуном и другими лицами, которым передано на хранение наследственное имущество, во-вторых, вознаграждение, которое выплачивается по договору или по установленной законом или иным нормативно-правовым актом норме хранителю (в настоящее время в размере не более 3% от стоимости охраняемого имущества), не являющемуся наследником (наследники имеют право только на компенсацию расходов, связанных с хранением), в-третьих, государственная пошлина, взимаемая за принятие мер к охране наследственного имущества (в размере одного минимального размера оплаты труда - п. 20 ст. 4 Закона РФ от 09.12.1991 N 2005-1 "О государственной пошлине").

В) расходы на управление наследственным имуществом. Согласно ст. 1173 ГК РФ, если в составе наследства имеется имущество, требующее не только охраны, но и управления (предприятие, доля в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества, ценные бумаги, исключительные права и т. п.), в качестве учредителя доверительного управления заключает договор доверительного управления этим имуществом нотариус (ст. 1026 ГК РФ), а если по завещанию назначен исполнитель завещания, то права учредителя доверительного управления осуществляет последний. По договору доверительного управления наследственным имуществом учредитель управления (нотариус или душеприказчик) передает доверительному управляющему на срок до принятия наследства наследниками наследственное имущество (предприятие, долю в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества, ценные бумаги, исключительные права и т. п.) в доверительное управление, а доверительный управляющий обязуется осуществлять управление наследственным имуществом в интересах наследников. К расходам, связанным с управлением наследственным имуществом, относится вознаграждение доверительному управляющему в соответствии со ст. 1023 ГК (в настоящее время размер вознаграждения не может превышать 3% от стоимости наследственного имущества);

Г) расходы, связанные с исполнением завещания, к которым следует отнести только средства, затраченные назначенным завещанием исполнителем завещания (душеприказчиком), и вознаграждение ему, если это прямо было предусмотрено завещанием. Если исполнение завещания осуществляется кем-либо из наследников, то последние имеют право только на компенсацию произведенных в силу этого затрат; вознаграждение им не выплачивается.

Законом установлено, что расходы на достойные похороны, включая необходимые расходы на оплату места погребения наследодателя, расходы на охрану наследства и управление им, а также расходы, связанные с исполнением завещания, возмещаю

Здесь опубликована для ознакомления часть дипломной работы "Принятие наследства и ответственность по долгам наследодателя как его правовое последствие". Эта работа найдена в открытых источниках Интернет. А это значит, что если попытаться её защитить, то она 100% не пройдёт проверку российских ВУЗов на плагиат и её не примет ваш руководитель дипломной работы!
Если у вас нет возможности самостоятельно написать дипломную - закажите её написание опытному автору»


Просмотров: 621

Другие дипломные работы по специальности "Государство и право":

Особенности квалификации оставления в опасности

Смотреть работу >>

Правовое регулирование эвтаназии в России и в зарубежных странах

Смотреть работу >>

Анализ нормы ст. 41 УК РФ об обоснованном риске с точки зрения теоретической обоснованности

Смотреть работу >>

Правовая защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Смотреть работу >>

Похищение человека: проблемы квалификации

Смотреть работу >>